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審判公開淺論

時(shí)間:2023-05-01 04:17:29 法學(xué)論文 我要投稿
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審判公開淺論

  審判公開,并不是一個(gè)新話題,當(dāng)前由于社會對司法公正的關(guān)注,法庭審判越來越多地出現(xiàn)在報(bào)紙雜志、電視屏幕上,現(xiàn)場直播、法庭傳真等也成為審判公開的一個(gè)側(cè)面。相對于法官的選任、審判委員會的存廢等司法改革中備受矚目的環(huán)節(jié),對審判公開這項(xiàng)原則的討論并不多見。但是,應(yīng)該看到,在目前的審判公開當(dāng)中,還存在著許多值得我們關(guān)注的因素。

  一、審判公開的對象

  審判公開的對象,這似乎不應(yīng)當(dāng)成為一個(gè)問題。翻開任何一本關(guān)于訴訟法的教科書,上面都會寫道:“審判公開是指人民法院審理案件和宣告判決都公開進(jìn)行,允許公民到法庭旁聽,允許新聞記者采訪和報(bào)道!盵1]很明顯,審判公開的對象應(yīng)當(dāng)是社會公眾。但是,有人提出了這樣的問題:當(dāng)事人是不是審判公開的對象?并且由此產(chǎn)生了兩種不同的觀點(diǎn)。[2]按照常理,當(dāng)事人作為訴訟活動的主體,都要到庭陳述、質(zhì)證、辯護(hù),依法行使訴訟權(quán)利,不應(yīng)該被排斥在公開審判之外。那么,為什么會在這個(gè)問題上出現(xiàn)不同的觀點(diǎn)呢?

  從歷史淵源來看,審判公開原則是針對封建糾問式訴訟的秘密審判而產(chǎn)生的。在歐洲中世紀(jì),審問被告人是由糾問官來完成的,糾問官根據(jù)取得的口供和有關(guān)證據(jù)制作案卷,移送給審判官來定罪量刑。被告只是審問的客體,是獲取證據(jù)的來源,而不是積極參與訴訟的主體,所以審判過程不必也不可能向被告人、被害人公開,更不必談向社會公開。在美國1948年的In  re  Oliver  案的判決中,對秘密審判有這樣的論述:“傳統(tǒng)的英美法系對秘密審判的不信任可以歸因于許多方面,有西班牙的訊問制審判的濫用,有英格蘭星座法院(對被告不利的證人是由法官進(jìn)行私下調(diào)查而沒有給被告提供與其對質(zhì)的機(jī)會,被告經(jīng)常被嚴(yán)厲拷問,以獲得口供),有法國君主制下的國王可以不經(jīng)審判或不給被告辯解的機(jī)會就將其監(jiān)禁或放逐的權(quán)力。這些明顯地構(gòu)成了對自由的威脅。在專制統(tǒng)治者手里,這些都會成為迫害政治上或宗教上的異端的工具,完全不考慮被告人的公正審判的權(quán)利!盵3]正是由于這種司法專橫的泛濫,貝卡利亞才提出了“審判應(yīng)當(dāng)公開,犯罪的證據(jù)應(yīng)當(dāng)公開,以便使或許是社會唯一制約手段的輿論能夠約束強(qiáng)力和欲望!盵4]

  在這種糾問式訴訟模式中,其秘密審判表現(xiàn)為間接審理。審判官只是根據(jù)案卷來作出裁決,并不直接審問當(dāng)事人,當(dāng)事人沒有機(jī)會參與裁判制作的過程,也無法主張自己的權(quán)利。同時(shí),糾問主義下之審判,以書面審理為原則,既為書面審理,則縱許旁聽人在法庭旁聽,亦不能獲悉審理之內(nèi)容,故以書面審理為原則之糾問主義刑事訴訟,即使采審判公開主義,亦無甚意義。[5]這種審判方式的不合理性,已為歷史經(jīng)驗(yàn)所證明:依據(jù)從未            親耳聽到的證人證言,對從未見過面的被告人進(jìn)行判決。被控告一方不正常的的舉止,緊張和憤怒的表情,證言陳述中不情愿的停頓,提前背熟的流暢和急速表述,所有這些細(xì)微區(qū)別和難以描述的狀況,在單調(diào)呆板的官方記錄中消失得無影無蹤?梢詷O為夸張地說:只有詩人才能說出真實(shí),而不是每個(gè)書記官都具有這種神賜的能力。[6]所以現(xiàn)代訴訟拋棄了間接審理與書面審理,采用了直接與言詞原則。

  中國現(xiàn)在當(dāng)然已經(jīng)不存在什么“秘密審判”,但應(yīng)當(dāng)看到,書面審理在中國仍然占有很大比例;法官經(jīng)常在法庭以外收集、采納證據(jù),使得當(dāng)事人并不清楚證據(jù)被當(dāng)作定案根據(jù)的過程;證人出庭率極低,書面證言盛行,證人證言無法得到質(zhì)證;法官的單方面接觸行為也使許多證據(jù)難以得到公開質(zhì)證;加之審判委員會的審批案件過程,當(dāng)事人無從參與……這一系列的問題,都使得當(dāng)事人被隔離在審判的“公開”之外。其原因之一,就在于這些做法違背了審判的直接、言詞原則。而正是由于審判公開與言詞審理有如此密切的關(guān)聯(lián),如果直接、言詞審理不被實(shí)行,或者流于形式,審判公開也就失去了意義。[7]正是在這一點(diǎn)上,“當(dāng)事人是否是審判公開的對象”才成了一個(gè)本來不該成為問題的問題。

  二、形式公開與實(shí)質(zhì)公開

  對審判公開的定義當(dāng)中,包括了案件審理過程的公開和判決宣布的公開。即使在單純走過場的審判中,這兩點(diǎn)還是都能實(shí)現(xiàn)的。但是,在這兩個(gè)階段的中間,起著在邏輯上聯(lián)結(jié)兩個(gè)階段作用的過程,也就是判決通過審理形成的過程是否能夠公開呢?

  無論在大陸法系

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